Корпоративное мошенничество
Все виды корпоративного мошенничества приносят ощутимые финансовые и нефинансовые потери компании в виде ущерба репутации; снижения качества продукции; утраты деловых связей с партнёрами; снижения эффективности
г. Москва
г. Москва

Адвокат Александр Борзов готов оказать вам своевременную, квалифицированную и качественную помощь.
Позвоните или напишите, и мы совместим ваши потребности с нормами российского законодательства!
Все виды корпоративного мошенничества приносят ощутимые финансовые и нефинансовые потери компании в виде ущерба репутации; снижения качества продукции; утраты деловых связей с партнёрами; снижения эффективности
Конституционный Суд вынес Определение № 575-О от 12.03.2019, в котором указал, что законный представитель малолетнего может быть привлечён к административной ответственности за превышение скорости на транспортном средстве,
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в своём определении от 25.10.2016 по делу N 45-КГ16-16 рассматривая спор бывших супругов о разделе квартиры, приобретённой во
В 2017 году одна из ИФНС Омска приостановила ООО «Бэнтэн» все операции по банковским счетам и переводы электронных денег. Налоговики обосновали решение тем, что компания
15.03.2019 Решением Совета Федеральная Палаты Адвокатов определён новый порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Ознакомиться с ДОКУМЕНТОМ
01.02.2019 Конституционный суд РФ принял постановление по вопросу удержания алиментов с некоторых выплат. До этого момента удержание алиментов производилось в том числе и с сумм,
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрев в кассационном порядке спор двух хозяйствующих субъектов приняла решение, в котором указала, что явно заниженная цена продаваемого
Судебная коллегия Верховного суда РФ о возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Татьяна Голубева просит ООО «Росгосстрах-Жизнь» вернуть 128 тыс. руб. — часть страховой
По статистике Верховного суда, одна из распространённых категорий дел по итогам прошлого года связана с семейными отношениями (свыше 1 млн споров), половина из которых –
Конституционный Суд вынес Определение № 575-О от 12.03.2019, в котором указал, что законный представитель малолетнего может быть привлечён к административной ответственности за превышение скорости на транспортном средстве, зарегистрированном на ребёнка, если данное правонарушение зафиксировала камера.
Обстоятельства дела
Владимир Казаченко неоднократно был привлечён к административной ответственности за превышение скорости. Факт правонарушения был установлен данными с фото- и видеокамеры. При вынесении постановления инспектор установил, что собственником транспортного средства является малолетний ребёнок заявителя, а юридически значимые действия от его имени при приобретении автомобиля и оформлении документов на него осуществлял мужчина. С учётом этого Владимир Казаченко был привлечён к административной ответственности как владелец транспортного средства.
Решением Свердловского районного суда г. Костромы, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, постановление о привлечении Казаченко к ответственности оставлено без изменения, а его жалоба – без удовлетворения. Судами было установлено, что заявитель от имени ребёнка приобрёл транспортное средство и подписал заявление на его регистрацию, государственная пошлина была уплачена им. Они отметили, что документы для регистрации машины и сам автомобиль для осмотра были представлены Казаченко, получившим документы на него. Кроме того, было установлено, что договор ОСАГО также был подписан мужчиной.
В ходе судебного разбирательства Владимир Казаченко указывал, что в договор также была внесена супруга, однако апелляционная инстанция отметила, что это не свидетельствует о владении ею автомобилем в момент совершения правонарушения. Суды двух инстанций указали, что Казаченко не опроверг факт владения им транспортным средством.
В связи с этим мужчина обратился в Конституционный Суд. В жалобе он отметил, что ст. 2.6.1 КоАП не соответствует Конституции, поскольку позволяет в случае выявления работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами административных правонарушений в области дорожного движения привлекать к ответственности за их совершение не являющихся собственниками транспортных средств лиц на тех же основаниях и в том же порядке, что и собственников, а также нарушает право лица не свидетельствовать против своего супруга и близких родственников.
Позиция Конституционного Суда
Изучив жалобу, Суд указал, что, признавая за малолетними право собственности на транспортные средства, законодатель неразрывно связывает осуществление и защиту этого права с теми их законными представителями, которые осуществляют от имени детей указанные правомочия, проявляя себя тем самым в качестве владельцев транспортных средств. Такой владелец, как и его собственник, может быть субъектом ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, совершенные с использованием транспортных средств и зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.
Отмечается, что за указанное правонарушение в соответствии со ст. 2.6.1 КоАП может быть привлечено лицо, являющееся на момент совершения правонарушения законным представителем ребёнка и фактически осуществляющее от его имени владение транспортным средством. В таком случае о статусе законного представителя малолетнего могут свидетельствовать полученные уполномоченными органами сведения, содержащиеся в документах о праве собственности на транспортное средство, его регистрации для допуска к участию в дорожном движении на территории России и за её пределами, техническом состоянии транспортного средства, а также в иных документах и материалах.
КС указал, что лицо вправе представить доказательства своей невиновности и может быть освобождено от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации правонарушения автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц (ч. 2 ст. 2.61 КоАП).
Кроме того, Суд отметил, что жалоба Казаченко в части, касающейся требования о признании оспариваемой статьи не соответствующей Конституции, гарантирующим право не свидетельствовать против своего супруга и близких родственников, не может быть признана допустимой, поскольку представленные в КС материалы свидетельствуют о том, что оспариваемая статья в конкретном деле заявителя в указанном аспекте не применялась. Таким образом, Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению.
Особое мнение судьи КС
Судья Конституционного Суда Сергей Князев в особом мнении указал, что, даже если собственником транспортного средства является несовершеннолетний, не достигший возраста административной ответственности, это не может служить легитимным оправданием поиска иных владельцев, обладающих необходимой деликтоспособностью.
Судья отметил, что такая юрисдикционная «предприимчивость» никак не укладывается в рамки предусмотренных ст. 2.6.1 КоАП исключений из общего порядка привлечения к ответственности, что заставляет задуматься о соответствии её требованиям Конституции.
Сергей Князев указал, что совершение кем-либо из родителей тех или иных действий, связанных с регистрацией транспортного средства или страхованием гражданской ответственности (особенно когда в страховой договор в качестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством, внесены оба родителя), не может служить доказательством того, что в момент фиксации правонарушения транспортное средство находилось во владении конкретного человека.
По мнению судьи КС, юридическая дефектность привлечения одного из родителей несовершеннолетнего собственника к ответственности в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП, усматривается ещё и в том, что согласно её ч. 2 собственник автомобиля освобождается от ответственности, только если сообщит в своей жалобе на постановление по делу об административном правонарушении сведения о лице, во владении которого находилось транспортное средство в момент автоматической фиксации правонарушения. «Из этой законодательной формулы следует, что для освобождения от административной ответственности, применённой к одному из родителей несовершеннолетнего собственника транспортного средства, он фактически обязан не просто дать в жалобе показания против своего супруга (жены или мужа), но и приложить все зависящие от него усилия для их подтверждения», – заметил Сергей Князев.
Судья указал, что при рассмотрении жалобы в суде представитель Казаченко заявил, что, если следовать нормативному смыслу данного положения, необходимо констатировать невозможность привлечь кого-либо к административной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КоАП, в ситуации, когда собственником транспортного средства является несовершеннолетнее лицо, не достигшее административно-деликтного возраста. «Однако если это действительно так, то mutatis mutandis нужно будет признать, что законодатель при соответствующих обстоятельствах осознанно допускает – вопреки общеправовому принципу неотвратимости ответственности за нарушение закона – возможность (не согласующуюся с обеспечением конституционного правопорядка) абсолютного отказа от наказания за выявленное с помощью технических средств административное правонарушение», – отмечается в особом мнении.
Сергей Князев подчеркнул, что если вследствие тех или иных объективных причин применение особого порядка привлечения к административной ответственности невозможно, то субъекты административной юрисдикции не вправе, как в деле Казаченко, стараться все-таки изыскать варианты его использования. Судья считает, что они должны приступить к осуществлению производства по делу об административном правонарушении в общем порядке, то есть составить протокол об административном правонарушении, провести, в случае необходимости, административное расследование и привлечь к ответственности не собственника транспортного средства, а лицо, управлявшее им в момент зафиксированного техническими средствами превышения установленной скорости движения.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в своём определении от 25.10.2016 по делу N 45-КГ16-16 рассматривая спор бывших супругов о разделе квартиры, приобретённой во время брака, пришла к следующим выводам.
Устьянцев С.В. обратился в суд с иском к Пономаревой А.Н. о разделе совместно нажитого имущества, ссылаясь на то, что с 23 декабря 2010 г. состоял в браке с Пономаревой А.Н. В период брака по договору купли-продажи супругами в совместную собственность приобретена квартира. Поскольку брачный договор между сторонами не заключался, соглашение о разделе совместно нажитого имущества не достигнуто, Устьянцев С.В. просил произвести раздел квартиры между ним и Пономаревой А.Н. и признать за ним право собственности на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру.
Ответчик Пономарева А.Н. исковые требования не признала, просила признать за истцом право собственности на 1/15 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру, а за ней — право собственности на 14/15 доли, учитывая приобретение квартиры на личные средства ответчика
Решением суда первой инстанции исковые требования Устьянцева С.В. удовлетворены. Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального права, что выразилось в следующем.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретённые за счёт общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
В соответствии с ч. 1ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
Как установлено судом, источником приобретения спорной квартиры являлись средства, полученные Пономаревой А.Н. по безвозмездной сделке, а также частично совместно нажитые средства супругов.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 4 п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», не является общим совместным имущество, приобретённое хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученные в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
Из приведённых положений следует, что юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака. Имущество, приобретённое одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым сделкам (например, в порядке наследования, дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей совместной собственности.
Вместе с тем судом такое юридически значимое обстоятельство, как использование для приобретения спорной квартиры средств, принадлежавших лично Пономаревой А.Н., ошибочно было оставлено без внимания.
Делая вывод о том, что спорная квартира относится к совместно нажитому имуществу супругов, суд исходил из отсутствия в договоре о её покупке условий о распределении долей в квартире.
При этом суд не учёл, что полученные Пономаревой А.Н. в дар денежные средства и потраченные на покупку квартиры являлись личной собственностью Пономаревой А.Н., поскольку совместно в период брака с истцом не наживались и не являлись общим доходом супругов. Внесение этих средств для покупки квартиры не меняет их природы личного имущества Пономаревой А.Н.
Таким образом, доли сторон в праве собственности на квартиру подлежали определению пропорционально вложенным личным денежным средствам ответчика и совместным средствам сторон.
В 2017 году одна из ИФНС Омска приостановила ООО «Бэнтэн» все операции по банковским счетам и переводы электронных денег. Налоговики обосновали решение тем, что компания вовремя не представила госоргану три квартальных отчёта об уплате налогов на доходы физлиц в 2017 году (форма 6-НДФЛ). Компанию действия инспекции удивили, так как «Бэнтэн» ещё в октябре того же года отправил соответствующие документы, и в налоговой отчётности компании есть отметка о получении этих бумаг сотрудниками ИФНС. Опираясь на этот довод, общество оспорило действия районной инспекции в УФНС по Омской области, но безрезультатно.
В начале 2018 года компания обратилась в Арбитражный суд Омской области требованием отменить акты налоговиков (дело № А46-1036/2018). Лишь после этого, не дожидаясь рассмотрения спора по существу, госорган самостоятельно отменил своё решение и разморозил счета компании «Бэнтэн», которая не пользовалась ими на протяжении трёх месяцев. Несмотря на это, фирма не стала отзывать иск, а продолжила разбирательство. АС Омской области в итоге отказал заявителю, сославшись на то, что обжалуемое решение налоговиков уже отменено. А спорный акт инспекции, по мнению суда, не привёл к реальным нарушением прав общества, так как истец не представил в материалы дела подобных доказательств.
Дополнительным решением первая инстанция взыскала с фирмы 6000 рублей госпошлины за «рассмотрение дела об оспаривании двух ненормативных правовых актов (решения ИФНС и решения УФНС)». Суд сослался на то, что судебный акт принят не в пользу компании. Апелляция оставила такой вывод без изменений, а Окружной суд снизил размер госпошлины до 3000 руб., указав на то, что в спорной ситуации заявитель обжаловал по сути один ненормативный правовой акт, который приняла районная инспекция.
ООО «Бэнтэн» проявило принципиальность и дело дошло до Верховного суда, настаивая, что госпошлину в этом деле должны уплатить их оппоненты. В своей жалобе в ВС заявитель сослался как раз на необходимость применить в спорной ситуации п. 26 постановления Пленума ВС от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». Соответственно, если ответчик добровольно удовлетворил требования после обращения истца в суд, то судебные издержки по такому разбирательству нужно взыскать именно с ответчика, заметил «Бэнтэн». А в этом деле речь идёт как раз о такой ситуации, подчеркнула компания.
ВС вынес решение: акты нижестоящих инстанций по вопросу госпошлины отменить, а эти судебные расходы взыскать с УФНС. Таким образом, судебные издержки по этому делу заплатят налоговики, а не бизнес.
15.03.2019 Решением Совета Федеральная Палаты Адвокатов определён новый порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.
Ознакомиться с ДОКУМЕНТОМ
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрев в кассационном порядке спор двух хозяйствующих субъектов приняла решение, в котором указала, что явно заниженная цена продаваемого имущества свидетельствует о том, что покупатель не является добросовестным.
г. Москва
АДВОКАТ АЛЕКСАНДР БОРЗОВ © 2025 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
ЗАДАТЬ ВОПРОС